Рефераты. Коллекция рефератов


  Пример: Управление бизнесом
Я ищу:


Реферат: Всеобщая история государства и права

ЦИВИЛЬНОЕ ПРАВО. Древнейшее римское право называлось квиритским по имени древнейшего племени квиритов (собственность по квиритскому праву) Позднее эта система получила название цивильного права (ius civile), подчеркивающая строго национальный характер права римских граждан, права государства-города. Законодательство XII таблиц и последующие законы определяли подробно порядки охраны, а также прижизненных и посмертных распоряжений важнейшими объектами квиритской собственности.

Цивильным правом считалась закрепленная законами узко национальная система частного права. Это право также обнимало и все разъяснения и комментарии к цивильным законам, дававшиеся римскими юристами применительно к системе изложения в XII таблицах. К концу республики существовало несколько таких комментариев. Для юристов тех времен ius civile было одновременно и совокупностью норм действующего права и наукой права; большая часть старых законов была даже заслонена учениями и толкованиями юристов. Ius civile вошло в законодательство империи в качестве древнейшей части римского права.

Преторское право. Система права была вызвана к жизни в связи с развитием экономики Постановления цивильного права нужно было исправлять и пополнять, это делали преторы, судебные магистраты, путем эдиктов.

Право народов. Цивильное право применялось только к гражданам Рима, С развитием производства и обмена, с расширением торговли, стало необходимым признать основные права (право собственности, право заключения договоров и т. п.) и за не римлянами. Так сложилась система ius gentium.

Ius gentium становится синонимом универсального права, противопоставляемого, с одной стороны ius civile, а с другой национальным правам народов, участвующих в римском товарообороте.

Интерес господствующего класса в развитие гражданского и торгового оборота, в укреплении торговых сношений во всех областях покоренного мира способствовал процессу сближения цивильного права и права народов. Унификация права способствовала этому. Преторское право, судебный обычай, активность юриспруденции привели к тому, что эти права стали сливаться. С особой силой и быстротой сказалось влияние ius gentium на область договорных отношений. Под этим влиянием создались новые типы договоров, которые, в отличие от цивильного права, строились на основе простого соглашения сторон, независимо от каких-либо торжественных обрядов и вообще формальностей.

ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ. Древнейший свод римского права, составленный согласно свидетельству Тита Ливия в 451/450 г. г. до нашей эры коллегией 10 мужей - децемвиров. До нас текст памятника дошел только в цитатах или пересказе позднейших авторов. Свое название получили от того, что были начертаны на 12 деревянных досках-таблицах, выставленных для всеобщего обозрения на главной площади Рима, его политическом центре - Форуме. Никто поэтому не мог отговариваться незнанием закона. Считалось, что без знания законов наизусть нельзя выполнять обязанности гражданина, в особенности судейские. В своей основе эти законы были записью обычного права. Больше всего в ней нуждались плебеи (для защиты от произвола патрицианских судей). От слова цивитас, что значит город - право Таблиц называли цивильным, т. е. принадлежащим данной совокупности граждан; от слова квирит (называли себя римляне) - квиритским.

Отличительной чертой - был строгий формализм: малейшее упущение в форме судоговорения влекло за собой проигрыш дела. Упущение это принималось за «перст божий». Законы регулировали сферу семейных и наследственных отношений, содержали нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным преступлениям, но не касались государственного права.

Примечательной чертой Законов было четко проведенное разделение вещей на две категории. К первой принадлежали - земля, рабы, рабочий скот (res mancipi - рес манципи). Ко второй - все остальные вещи (res nec mancipi - рес нек манципи). Практическое значение этого разделения обнаруживалось в способе отчуждения вещей; при их продаже, дарении и т. п.

Отчуждение земли, рабов, рабочего скота должно было совершаться в строго установленной форме - манципация (mancipatio, manus - рука наложенная на вещь). Продавец и покупатель приглашали пять свидетелей и весодержателя. Покупатель касался рукой купленной им вещи, говоря при этом: Я утверждаю по праву квиритов, что это. принадлежит мне и я купил это за эту медь. Продавец мог ограничиваться молчанием, которое считалось согласием. Пропуск слова в формуле покупки, отсутствие одного из пяти свидетелей, либо упущение чего-либо и т. д. были достаточным основанием для признания сделки недействительной, даже если были уплачены деньги. Строгий юридический формализм во всем законодательстве Таблиц.

Все другие вещи, даже драгоценные, переходили с помощью простой традиции, т. е. бесформальной передачи на условиях, установленных договором купли-продажи, мены, дарения и пр.

КВИРИТСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. В древнейшем праве не было специального термина для обозначения собственности. Древний термин dominium означал господство и применялся ко всем случаям, когда какая-нибудь вещь находилась в чьей-либо власти, применялся ко всему тому, что находится в хозяйстве, в доме. Подчеркивая древность соответствующих отношений римляне прибавляли к этому термину ссылку на право одного из древнейших римских племен, квиритов. В конце классического периода (III в. н. э.) разработка частноправового понятия собственности была завершена, и обычным обозначением для собственности является термин proprietas - обозначал собственность, как особого характерное отношение над вещами, высшее среди них.

Собственность открывала носителю этого права всестороннюю возможность пользования и распоряжения вещью (отчуждение, обременение) и исключала вмешательство всех посторонних лиц в сферу господства частного собственника.

ВЕЩНОЕ ПРАВО. Право пользоваться и распоряжаться вещью - пользоваться значит извлекать выгоду; распоряжаться - значит определять судьбу вещи (вплоть до уничтожения).

Особой формой ограничения права собственности является «право на чужую вещь» или сервитут. Сервитутами назывались права пользования чужой вещью; которые устанавливались или для создания определенных выгод при эксплуатации определенного земельного участка или в пользу определенных лиц. Различали вещные и личные сервитуты. Право проведения воды через чужой участок, вызванное хозяйственной необходимостью - вещный сервитут, которым римское право обременяло одного собственника в пользу другого собственника.

Личный сервитут или узуфрукт - предоставление неким лицом своей кормилице права пожизненного пользования комнатой, частью дома, сада и пр. Всякий новый собственник должен был считаться с личным сервитутом, кормилица пользовалась своей комнатой пожизненно, хотя сменилось несколько хозяев дома.

ТИПЫ ДОГОВОРОВ. Древнейшим типом договора в Риме был договор словесный или вербальный. Для его действительности требовалось произнесение определенных слов, особенно даю, сделаю. Вербальный договор был очень удобен при некоторых сделках, например при займе. Не надо было называть ни суммы займа, ни величины процента. С течением времени вербальные договора стали терять свой строго формальный характер. Из обязательства словесного стало возникать обязательство письменное. Римские юристы вынуждены были признать законной и эту форму обязательств, дав ей название договоров литеральных (литера - буква). Затем практика вынудила римских юристов выделить особую группу контрактов - реальных. Обязанность исполнения и связанная с этим ответственность наступает по ним не с момента соглашения, а с момента передачи вещи.

Так, типичным реальным договором может служить договор займа. Договориться о займе можно когда угодно, но ответственность должника (заёмщика) наступит не ранее того, как он получит валюту займа, во-первых, и по наступлению срока возврата денег, во-вторых.

Римские юристы проводили строгое отличие между договорами займа и ссуды. К договорам займа они относили договора, предметом которых являются вещи, наделенные родовыми признаками: деньги, вино, зерно и пр. То есть все заменимые вещи. О деньгах: мы расплачиваемся с кредиторами не теми же деньгами, которые нам дали взаймы, а в той же сумме.

С договором ссуды могут быть связаны вещи индивидуально-определенные, например, столовые сервизы, данные по-дружески для семейного праздника приятеля или соседа. Эти вещи незаменимы в принципе: подлежит возврату не всякий сервиз, даже и лучший, а тот именно, который был дан в ссуду. Выделение реальных договоров имело важное значение для практики, претор первым делом спрашивал о каком договоре идет речь и если шла речь о реальном договоре, следующий вопрос магистрата был «Передана ли сама вещь?» Без этого не было и ответственности.

Последней по времени возникновения и самой важной по значению была четвертая группа договоров - консенсуальные. Они охватывали все наиболее важные виды и формы правоотношений (кроме договора займа): куплю-продажу, наем рабочей силы, скота и помещения, договор аренды земли, договор товарищества.

Именно момент наступления ответственности был избран критерием для отнесения сделок к вышеуказанному типу договоров. И момент этот наступал - тотчас по заключению соглашения. Отсюда - от римского «консенсус» - соглашение, согласие - и само название данной группы договоров.

Ответственность сторон возникала не с передачей вещи, а немедленно по заключении соглашения - в любой из дозволенных форм: письменной, устной.

Деликатные обязательства. В ряду оснований возникновения обязательств видное место занимают деликты. Возникает чистая форма имущественного деликта (правонарушение). Под причинением вреда стали понимать имущественный ущерб, наступивший в результате чьих-либо действий, нарушение правового запрета или правового установления - независимо от воли причинителя. Виновного однако, с обращением к властям, преследует сам пострадавший, от чего деликт отличается от уголовного преступления, где стороной, преследующей виновного, выступает государство.

Деликт - это противоправное действие, правонарушение. В зависимости от последствий, связанных с деликтом, разделяли на публичные и частные деликты. Публичные - нарушающие интересы государства в целом и влекли за собой телесное наказание, иногда и смертную казнь, или имущественное взыскание, по общему правилу поступавшее в доход государства. Частные деликты рассматривались как посягательства только на интересы частных лиц; иски из таких деликтов предъявлялись потерпевшими частными лицами. Денежные штрафы, на взыскание которых были направлены эти иски, поступали потерпевшему и взыскивались в общем порядке, установленном для разрешения имущественных споров.

Несмотря на то, что со времени законов Таблиц и до периода империи римская система частных деликтов претерпела значительные изменения, и выработанные претором и юристами положения постепенно смягчали казуистический характер древнейшего права в этой области, однако, римское право никогда не выработало общего принципа, в силу которого подлежал бы возмещению всякий имущественный вред, причиненный противоправными действиями. Наоборот, деяние признавалось деликтом лишь при существовании соответствующей особой нормы о данном роде деяний, если оно было отнесено к числу деликтов законом или преторским правом. Существовал и последовательно пополнялся круг деликтов, но не было единого понятия деликта.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА. Институции Гая дают перечисление отдельных видов источников права: законы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдикты магистратов, ответы юристов (responsa prudentium), обычное право (обычаи, религиозные предписания).

Законы Таблиц в большей части были закреплением обычаев. Опубликование этих Таблиц государственной властью превратили этот сборник обычаев и новых распоряжений в свод законов цивильного права.

С усилением законодательной деятельности государства обычай в значительной мере потерял свое значение. С установлением римского мирового господства в новых условиях правовой жизни обычай стал выполнять новые задачи - именно функцию отмены и преодоления явно устаревших норм цивильного, квиритского права.

Наряду с прежним обычаем появляется новый - судебный, и судебная практика.

Закон. В древнем Риме законом являлось решение комиций - народного собрания того или иного вида (по куриям, центуриям, трибам). Для полной силы закона требовалось содействие трех органов римского государства.

Магистрат, имевший право созывать народное собрание, вырабатывал письменный проект закона.

Народ, собранный магистратом в комиции, мог принять или отвергнуть проект целиком, но не обсуждал его.

Закон, предложенный магистратом и одобренный народом, нуждался в ратификации или одобрении со стороны сената.

Эдикты магистратов и преторское право. Эдикт магистрата (претора, курильного эдила, правителя провинции) издавался магистратом вступающим на должность, объявлял таким образом свою программу деятельности, обязательную для него на все время службы. Особенно большое значение получили эдикты преторов - содержащие указания, при каких обстоятельствах будет даваться судебная защита. Эдикты преторов послужили источником образования особой системы преторского права. По-прежнему эдикт ставится наравне с цивильным правом. Однако независимое положение преторов и самостоятельное осуществление ими своей власти не согласовались больше с новыми формами государственного устройства.

Сенатусконсульты. В начале принципата превратились в законодательные акты постановления сената. В них давались лишь общие принципиальные положения, а затем преторам предоставлялось указать в эдикте средства их практического осуществления, поэтому некоторые сенатусконсульты можно назвать неоформленными законами.

ВЛАДЕНИЕ. В конце республики, когда окончательно утверждается принцип поземельной частой собственности, получает развитие институт владения (possessio), под которым понималось всякое фактическое господство лица над вещью, соединенное с желанием осуществлять эту власть для себя.

Самым распространенным видом владения было владение провинциальной землей: ею можно было пользоваться, присваивать приносимый ею доход. Однако право верховной собственности на эту землю принадлежало всему римскому государству, и владелец ее был обязан платить налог.

ВИДЫ ВЛАДЕНИЯ.

Цивильное владение - начало этому виду владения было положено еще до Законов XII Таблиц. В древнейшем праве от цивильного владельца требовалось, чтобы он был самостоятельным лицом. Главным случаем цивильного владения являлось владение собственно на себя, на свое имя, причем уверенности в своем праве собственности - не требовалось.

Посредственное владение. Владению римляне противополагали нахождение вещи во владении, держание ее. Это было фактическое осуществление владения за других лиц на почве экономической зависимости от них. Существовал ряд безвозмездных договоров, в силу которых одни лица осуществляли для других владение, которое по усмотрению последних, как настоящих господ владения, могло быть прекращено в любой момент. Так давший поручение относительно вещи (мандат) или отдавший вещь на хранение (депозит) или предоставивший вещь в пользование (ссуда) могли в любой момент взять обратно поручение, потребовать возвращения сданной на хранение или ссуженной вещи. Для римского права поверенный (мандатарий), поклажеприниматель (депозитарий) и ссудоприниматель (коммодатарий) представлялись простыми держателями - они были экономически и социально слабейшими. Они владели для других. При этом посредники считались только держателями, те же, для кого они служили посредниками в осуществлении владения, признавались владельцами. За перечисленными категориями держателей признавалось право извлечения плодов и пользования, но всегда с оговоркой - по воле собственника.

Преторское владение. Практика претора предоставляла еще до истечения срока давности владельцу защиту интердиктами - владение приводило к интердиктам. В итоге развития эта защита предоставлялась всякому, кто осуществлял фактическое господство над вещью. Таким считалось всякое владение на себя, осуществляемое не только лично и непосредственно, но и через управляющих, держателей и других посредников. Самый факт владения сообщает владельцу больше прав, чем лицу не владеющему. Владение неправомерное могло быть одновременно недобросовестным, а именно, если владелец знал или должен был знать о неправомерности своего владения, или добросовестным, если он не знал и не должен был знать об этом.

Предоставление владельческой защиты держателям. Римское право знало, и таких держателей, которые в собственных интересах охранялись путем интердиктной защиты. Владение как бы раздваивалось: одни владели для давности, другие для защиты. Сюда относились:

Залоговые кредиторы, принадлежащие к классу землевладельцев и ростовщиков, получавшие до уплаты долга вещи должника в залог, рассматривались как юридические владельцы, хоты хранили вещи для залогодателя. По уплате обеспеченного залогом долга, они обязаны были вернуть вещь, находившуюся в их временном владении, по принадлежности.

Пережитком прежних аграрных отношений было признание юридическим владельцем того, кто владел вещью прекарно, до востребования.

Юридическими владельцами считались также и секвесторы, т. е. лица, которым отдавались на хранение предметы, по поводу которых велся судебный спор. Основанием предоставления им владельческой защиты служила неизвестность (до решения спора о вещи), для кого держит секвестор спорную вещь, и кто должен считаться владельцем.

Владение защищалось в интересах господствующих групп населения, путем решительных административных актов претора. Общей чертой средств защиты владения - интердиктов было нормирование владения, как общественно признанного факта пользования вещами, и недопущение вопросов права при разбирательстве дел о владении. Природа владельческой защиты и интердиктов определялась тем, что они были продуктом административной деятельности претора. В данном случае эта деятельность не ставила себе задачи разрешения вопросов о правовом основании владения, а ограничивалась сохранением существующего фактического состояния, которое оказалось, таким образом, юридически защищенным. В этом отличие посессорной защиты от петиторной, при которой наоборот, выяснялся вопрос о праве.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. Право собственности во всякой системе права является центральным правовым институтом, предопределяющим характер всех других институтов частного права (договоров, семьи, наследования). Классическая римская собственность была высшим проявлением господства лица над землей и рабами.

С образованием римского государства, вокруг земли, принадлежавшей государству, вращалась вся внутренняя история республики. Благодаря непрерывным завоеваниям и расширению римской территории, земельный государственный фонд стал давать государству возможность предоставлять своим гражданам обширные пространства. Возникшее таким образом землевладение имело юридический характер публичного предоставления земли в пользование отдельным членам римской общины. Из этого владения развилось право частной собственности на землю, предоставленную государством первоначально лишь в пользование.

В древнейшем праве не было специального термина для обозначения собственности. Древний термин dominium означал господство и применялся ко всем случаям, когда какая-нибудь вещь находилась в чей-либо власти, применялся ко всему, что находится в хозяйстве, в доме. Dominium - наименование права на вещь, proprietas - вещь, на которую существовало право, dominus proprietatis - частный собственник. В конце классического периода обозначением для собственности является термин proprietas. Обозначал собственность как особо характерное отношение господства над вещью, высшее среди других.

Собственность открывала носителю этого права всестороннюю возможность пользоваться и распоряжаться вещью (отчуждение, обременение) и исключала вмешательство всех посторонних лиц в сферу господства частного собственника. Классическая юриспруденция понимала собственность, как неограниченное и исключительное правовое господство лица над вещью, как право, свободное от ограничений по своему существу и абсолютное по своей защите.

Когда фактическое право обладания вещью сочетается с правом распоряжения ею, имеет место право собственности, но не владения.

КВИРИТСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Могла принадлежать только полноправным римским гражданам и тем, кто был наделен ius commercii (правом торговли). Кроме римской правоспособности лица требовалось, чтобы и вещь была способна к участию в римском обороте. Такими вещами прежде всего были res mancipi - земельные участки на италийской земле. Для квиритской собственности на res mancipi существовали специальные способы приобретения по договорам, как манципация или уступка права в ходе процесса. Сюда относились далее res nec mancipi, приобретение которых не требовало особых формальностей. Передача владения посредством традиции была усвоена, на почве общеиталийских обычаев, и римским квиритским правом.

БОНИТАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Устарелое деление имущества на res mancipi и res nec mancipi и применение связанных с первой группой формальных и громоздких способов приобретения и отчуждения, при постоянно увеличивавшемся приросте земель и рабов, еще в период республики признавались обременительными и задерживающим оборот препятствием. Поэтому собственники земель и рабов, отчуждая их на разных условиях (платежа, сроков, кредита) нередко ограничивались простой передачей - traditio, откладывая до выполнения условий или уплаты покупной цены совершение формальных сделок. Введенная же для res nec mancipi гораздо раньше правом народов (ius gentium) неформальная традиция вследствие отсутствия публичной проверки таила в себе для добросовестных приобретателей опасность приобретения чужих вещей от недобросовестных отчуждателей и угрозу последующих требований со стороны собственников. Таким образом, добросовестному приобретателю грозила опасность как при приобретении вещи от несобственника, так и при приобретении от собственника путем передачи без осуществления формальностей mancipatio или in iure cessio.

Отчуждатель res mancipi при ненормальной передаче оставался квиритским собственником и мог, в случае невыполнения не только кредитных, но и всяких других условий сделки, вернуть от приобретателя переданную им вещь, как свою собственную. Только по истечении установленных законами XII таблиц сроков приобретательной давности, добросовестный приобретатель сам становился квиритским собственником.

Преторы пошли навстречу требованиям экономически сильнейших участников оборота и допустили широкое применение именно ненормальной передачи для приобретения вещей всех видов, требуя только bona fides (добрая совесть) на стороне приобретателя. Этим термином обозначалась уверенность приобретателя в правомерности полученного владения вещами, или точнее, незнание о недостатках приобретаемого права. Оборот недвижимостей стал более подвижным. Тем самым реформы преторов вполне соответствовали интересам крупных землевладельцев и рабовладельцев.

Если квиритский собственник, отчудивший res mancipi, передал ее приобретателю не путем манципации, а при помощи неформальной traditio (передача), а затем, основываясь на своем квиритском праве, предъявлял иск об истребовании вещи от приобретателя, последнему была дана возможность отклонить такое требование квиритского собственника посредством возражения о продаже и передаче этих вещей. Если же лицо приобретшее res mancipi посредством traditio (передачи), утрачивало фактическое владение вещью, ему стали давать особый иск, получивший название по имени претора Публиция - actio Publiciana. В формуле этого иска допускалось предположение, что приобретатель провладел давностный срок. Таким образом, в конечном итоге лицо, приобретшее res mancipi при помощи traditio хотя и не становился квиритским собственником, но фактически вещь закреплялась в его имуществе - in bonis; отсюда идет название БОНИТАРНОЙ или ПРЕТОРСКОЙ собственности.

Такой же иск давался и добросовестному приобретателю даже чужих вещей. В случаях потери владения этими вещами, он получал этот иск для истребования вещей, но не от всякого третьего лица, а только от недобросовестного владельца. В классическом праве бонитарная или преторская и квиритская собственности существовали параллельно.

ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ. В рабовладельческом обществе была чрезвычайно разнообразна по своим источникам (обычай, цивильное, преторское право), по своим видам и направленности. Способы защиты собственности изменялись и приспосабливались к тем видам собственности, которые она принимала в классическом и позднейшем праве Юстиниана.

Типичные виды защиты.

Понятие виндикации. Виндикационный иск носил исторически процессуальное наименование rei vindicatio (объявлять о применении силы), регламентированного правом поведения собственника по розыску и возвращению своей вещи - где нахожу свою вещь, там и виндицирую ее. Параллельно развивалось материально-правовое понятие виндикации как требования невладеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате ему вещи. Истцом выступал собственник, утверждавший, что требует свою вещь. Ответчиком признавался всякий владелец вещи в момент возбуждения спора. Отношения между сторонами устанавливались при содействии магистрата, позднее судьи, выяснявшего, кто из сторон владеет спорной вещью и следовательно, кто явится ответчиком в процессе собственности.

Доказывание. При вступлении ответчика в процесс за ним оставалась возможность оспаривать приводимые истцом доказательства своего права собственности. При договорных способах приобретения ответчик мог оспаривать основания и способы приобретения не только истца, но и всех предшественников, восходя до законного начала владения. Истцу приходилось воспроизводить всю историю переходов права собственности от начала завладения. Правда, благодаря введению приобретательной давности, это доказывание законных переходов могло ограничиваться пределами законных сроков давности.

Негаторный иск. Негаторным (отрицательным) назывался иск, который предоставлялся собственнику в тех случаях, когда он, не утрачивая владения своею вещью, встречал, однако, какие-то помехи или стеснения. Этот иск принадлежал владеющему собственнику и был направлен против всяких серьезных и реальных посягательств с чьей-либо стороны на его собственность в виде присвоения права сервитутного или сходного пользования (прохода или проезда через его участок и т. п.). Собственник отрицал за ответчиком такое право (поэтому иск - негаторный). Истец должен был доказать свое право собственности и нарушение его ответчиком.

СЕРВИТУТЫ. Понятие и виды. Сервитутами назывались права пользования чужой вещью, которые устанавливались или для создания определенных выгод при эксплуатации определенного земельного участка или в пользу определенных лиц. Servitus - рабство вещи, служение ее, т. е. такое отношение, при котором вещь, участок служил не только своему собственнику, но и использовался для экономических выгод соседнего господствующего участка, следовательно для выгод собственника последнего. Права последнего на служащую вещь тоже назывались сервитутами.

Собственник служащей вещи был обязан или воздерживаться от определенного воздействия на нее, какое он оказывал бы на свою вещь, если бы она была свободна от вещных прав другого лица - сервитут, который состоит в воздержании от действия: собственник обязуется не строить зданий выше определенной высоты, или терпеть действия другого лица по отношению к вещи, которые собственник мог бы устранить, если бы вещь не была обременена сервитутом, который состоит в допущении, например собственник участка обязуется допускать скот соседа к водопою. К положительным действиям сервитут обязывать не мог. Однако римское право знало один сервитут - несение тяжести надстройки, при котором на собственнике обремененного участка лежала обязанность производить ремонт и восстановление опоры.

Сервитут есть всегда право на чужую вещь. Так как в своей собственной вещи соединяются для собственника все нормы пользования ею, то выработалось основное положение - никому не служит собственная вещь, т. е. не может быть сервитута на свою вещь.

Виды сервитутов. Древнее римское право знало лишь земельные сервитуты, при которых подчинение одному земельному участку в пользу его собственника другого земельного участка было формой экономического восполнения хозяйственной полезности господствующего участка.

Когда город Рим разросся появились городские сервитуты, применявшиеся в отношении застроенных участков. И гораздо позднее возникли личные сервитуты - servitutes personarum.

Земельные сервитуты. Все земельные сервитуты были неразрывно связаны с господствующим участком. Они предполагали существование двух отдельных земельных участков. Сервитут должен обеспечивать интересы и предоставлять выгоду господствующему участку, Он должен обременять участок, соединенный с господствующим, чтобы было возможно обслуживание, непосредственного соприкосновения не требовалось.

Сервитут должен был обеспечивать своими естественными ресурсами постоянное служение нуждам собственника господствующего участка, а не возникать случайно и по произволу.

Были сельские сервитуты в интересах сельскохозяйственных участков. Дорожные и водные. Сервитуты для застроенных участков - городские сервитуты. Главными видами были - право делать себе крышу или навес, проникая ими в чужое воздушное пространство; право опирать балки на чужую стену; право пристраивать постройку к чужой стене или опирать ее на чужую опору. Право стока дождевой воды; право проведения канавы для нечистот и т. п.

Личные сервитуты. Узуфрукт. Личными сервитутами считались пожизненные права пользования чужой вещью. Основные виды личных сервитутов - узуфрукты. Это самое обширное право пользования чужой вещью, уполномоченный назывался Узуфруктарием и мог пользоваться как самой вещью, так и извлекать из нее плоды, не повреждая и не изменяя самой вещи. Узуфрукт является правом пользования и извлечения плодов из чужих вещей при сохранении в неприкосновенности их хозяйственного назначения. Имеющий это право должен был пользоваться вещью, как подобает хорошему хозяину и соблюдать все правила пользования. Пользователь становился собственником естественных плодов с момента сбора их. Пока действовал узуфрукт, собственник не имел права на доходы от вещи, и его собственность была голой. Он мог передать право собственности другому лицу, заложить или обременить ее другим сервитутом, но так чтобы от этого не пострадал узуфрукт. Предметом узуфрукта могла быть вещь, пользование которой возможно без потребления или уничтожения ее.

Узуфруктуарий мог принять определенные обязанности, установленные формально устным договором. Он должен был заботиться о поддержании постоянной доходности вещи, обращаться с ней заботливо и охранять от повреждений. При возвращении вещь должна была быть в состоянии, годной для дальнейшего правильного пользования ею. Узуфрукт мог принадлежать в идеальных долях нескольким лицам. Как чисто личный сервитут узуфрукт не подлежал ни наследованию, ни отчуждению, однако осуществление личного пользования (но не права) могло быть отчуждено. Со смертью узуфруктуария узуфрукт прекращался и наследники были обязаны собственнику возвратить предмет пользования.

USUS. Форма пользования чужой вещью более ограниченного объема. Такому пользователю из плодов предоставлялось столько, сколько ему было нужно для удовлетворения собственных потребностей. Не разрешалось передавать своего права другому, ни делить его.

HABITATIO. Право пожизненного проживания в чужом доме или его части. Управомоченный мог жить сам или отдавать внаймы.

Так же существовало пожизненное право пользования рабами или животными.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Основания возникновения. Сущность обязательства не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет нашим, или какой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого перед нами, чтобы он дал что-нибудь или сделал или предоставил.

В этом определении проводится размежевание права на вещь и права требовать действия. Следующая особенность в определении - обязанное лицо должно дать, сделать, предоставить.

Основное деление обязательств сводится к двум видам, а именно всякое обязательство возникает из контракта или из деликта. Под контрактом понимался, признанный цивильным правом договор и снабженный исковой защитой, деликтом называли причиняющее вред недозволенное деяние.

КОНТРАКТЫ И ПАКТЫ (соглашения). Обязательства из договоров составляют основную и наиболее распространенную категорию обязательств. Договоры делились на контракты и пакты.

Контракт. Считался договор признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой.

Основные вида контрактов. Четыре основных вида контрактов - реальные -устанавливающие обязательство с передачей вещи; вербальные (словесные, устные), литеральные (письменные) и консенсуальные (обязательство возникает вследствие одного соглашения, согласия, без каких-либо формальностей). В консенсуальных договорах консенсус, является достаточным моментом для установления обязательства. Консенсуальные - договора купли-продажи, наем, поручение и товарищество.

Купли-продажи - направленный на обращение вещей, на переход из одного хозяйства в другое.

Найм (вещей) - наем вещей, наем услуг, наем работы или подряд. Одна сторона обязуется предоставить другой стороне одну или несколько определенных вещей для временного пользования, а другая сторона обязуется уплачивать за пользование этими вещами определенное вознаграждение и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности наймодателю.

Поручение - по которому одно лицо (доверитель, mandans) поручает, а другое лицо (поверенный, мандатарий) принимает на себя исполнение безвозмездно каких-либо действий.

ПАКТЫ и их виды. В противоположность контрактам, под именем пакта были известны неформальные соглашения, не пользовавшиеся по общему правилу, исковой защитой. Категория пакта охватывала различные соглашения, какие только встречались в жизни, за пределами перечисленных контрактов.

Кодификация Юстиниана. Первая половина VI в. законодательная политика ставила задачей из двух потоков памятников прошлого - императорских законов (leges) и работ классических юристов (ius) - создать свод законов, пригодных для применения в новых политических и экономических условиях. Свод законов Юстиниана является в основном компиляцией из существовавших до того источников, но многократно преобразованных, переделанных и обобщенных. Кодификация отличается от других несравненно большим размахом и более творческой силой. Характерно было стремление соединить разнообразные ветви римского права - цивильное и преторское, цивильное и право народов Италии и провинций и удалить отжившие институты манципации, in iure cessio. 7 апреля 529 года собрание конституций было опубликовано как Codex Iustinianus и вместе с тем было запрещено пользоваться старыми собраниями.

Древнейшие сервитуты. Законные ограничения собственности были введены еще законами XII Таблиц - легальные сервитуты.

Собственник участка обязан допускать на свой участок через день соседа для собирания плодов, падающих с деревьев, растущих на участке соседа.

Перевешивание ветвей дерева и перерастание самого дерева на соседний участок дают собственнику этого последнего право самому срезать свисающие до 15 футов ветви или срубить дерево, если этого не сделает сосед.

Собственник не обязан терпеть надстройку соседа над границей своего участка, равно как и выпячивание стены более, чем на полфута.

Собственник обязан допускать за определенное вознаграждение проход через его участок к оказавшимся на нем местам погребения.

История разработки и принятия гражданского кодекса Франции 1804 года (Кодекс Наполеона).

Право собственности по Кодексу Наполеона:

правомочия собственника;

собственность движимая и недвижимая;

режим земельной собственности.

Обязательственное право. Договоры:

определение договора;

условия действительности договора;

свобода договора;

обязательность исполнения договора.

Германское гражданское уложение 1900 г.; его структура, основные черты и значение.

Континентальная и англосаксонская системы права. Особенности гражданского права Англии XIX в.

Кодекс Наполеона. Французский гражданский кодекс. 21 марта 1804 г.

Сыграл огромную роль для упрочения буржуазных отношений во Франции, явился образцом для создания гражданских кодексов Италии, Бельгии, Голландии и др. стран. Воплощает и развивает гражданско-правовые принципы, закрепленные в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Принципы юридического равенства, законности, единства права, свободы.

При составление кодекса его авторы опирались на юридическую доктрину, активно использовали революционное законодательство, сохранили некоторые положения французского обычного права и, конечно не было забыто римское право. Влияние римского права отразилось на структуре кодекса, он был построен по так называемой институционной системе. Кодекс состоит из вводного титула, в котором говорится об опубликовании, действии и применении законов, и трех книг. Первая книга посвящена лицам. Вторая содержит правила об имуществах и о различных видоизменениях собственности. В третьей - о различных способах, приобретения собственности.

Субъекты гражданского права по ФГК.

Исходя из принципа юридического равенства, кодекс устанавливает, что всякий француз пользуется гражданскими правами. Осуществление гражданских прав не зависит от качества гражданина, однако лица иностранного происхождения, замужние женщины не обладают полной правоспособностью. Характерной особенностью является непризнание юридических лиц в качестве субъектов гражданского права. Это объясняется неразвитостью капиталистических отношений. Во-вторых, со времени революции сохранилось отрицательное отношение к юридическим лицам из боязни возобновления в этой форме феодальных учреждений, прежде всего церковных.

Право собственности.

Революция создала новые классы собственников: буржуазию и крестьянство, упрочить положение которых, был призван гражданский кодекс. Кодекс уничтожил различие между имуществом родовым и благоприобретённым, запретил субституции, так как они препятствовали полному распоряжению собственностью, была разрешена тайна мена недвижимых имуществ.

Кодекс не дает определения права собственности. Но перечисляет основные правомочия собственника ст. 544. Это - пользование и распоряжение вещами. Ст. 546 подчеркивает полноту права собственности, устанавливая, что собственность на вещь дает право на все, что эта вещь производит.

Широко и абсолютно сформулировано право частной собственности. Провозглашение абсолютного, свободного права собственности свидетельствует о чисто буржуазном характере кодекса. В то же время право собственности по Кодексу Наполеона - это полное, чисто римское право, которое разрешает собственнику широко пользоваться, распоряжаться вещью, вплоть до уничтожения.

Однако свобода собственности не может означать полной свободы. Поэтому в интересах третьих лиц кодекс устанавливает некоторые ограничения произвола собственника. Но нет общих правил которые предписывали бы всякому собственнику считаться с важнейшими интересами общества или третьих лиц.

Во всех рассмотренных статьях речь идет о собственности вообще, однако, наибольшее внимание законодателя привлекает собственность недвижимая, и прежде всего земельная. Детально регламентированы права собственника земельного участка, сервитут, порядок раздела недвижимости имущества между наследниками, залог земли и т. п. Права собственника земельного участка сформулированы в ст. 552 ФГК.

Помимо права собственности кодекс знает: право на чужие вещи (узуфрукт, проживание в чужом доме, сервитуты, право залога) владение, держание.

Обязательственные отношения.

Этот раздел кодекса испытал большое влияние римского права. Кодекс не дает общего понятия обязательства, но ст. 1101 четко формулирует определение договора. Понятие предмета договора совпадает с понятием предмета обязательства. Точно такое же как в римском праве.

Перечисляя условия действительности договоров, кодекс первым называет согласие стороны, которая обязывается ст. 1108. Под согласием сторон французская доктрина понимает согласие воль (внутреннего психического акта). И далее кодекс называет случаи возможного искажения воли ст. 1109.

Столь большое внимание кодекс уделяет согласию сторон постольку, поскольку, исходя из принципа свободы договора, французское право предоставляет частным лицам возможность устанавливать любые правоотношения, не противоречащие закону.

Сформулирован принцип, на котором строятся договорные отношения - принцип незыблемости договора ст. 1134. Договор устанавливает безусловную связанность контрагентов: нарушение договора вызывает ответственность нарушившего, который должен уплатить все убытки.

В кодексе идет речь о различных договорах: дарение, мены, купли-продажи, найма. Но наибольшее внимание уделяется договору купли-продажи, основному договору в буржуазном праве.

Кроме договора, кодекс знает и другие основания возникновения обязательств. Это причинение вреда. Ст. 1384 устанавливает, что хозяева и лица, давшие поручение, ответственны за ущерб, причиненный их слугами и лицами, на которых возложено исполнение поручения, если ущерб причинен при исполнении этими лицами их служебных обязанностей.

Право СОБСТВЕННОСТИ.

Статья 516. Все имущества являются движимыми и недвижимыми.

Статья 517. Имущества являются недвижимыми или по их природе, или в силу их назначения, или вследствие предмета, принадлежность, которого они составляют.

Статья 518. Земельные участки и строения являются недвижимостями по их природе.

Статья 527. Имущества являются движимыми в силу их природы или в силу определения закона.

Статья 528. В силу их природы являются движимостями предметы, которые могут изменять свое место нахождения, в частности, когда они двигаются сами, как, например, животное, или же когда они не могут изменять своего места иначе как под воздействием посторонней силы, как, например, неодушевленные предметы.

Статья 543. На имущество можно иметь или право собственности, или простое право пользования, или только право требовать выполнения земельных повинностей (сервитутов).

Статья 544. СОБСТВЕННОСТЬ есть, право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами.

Статья 545. Никто не может быть принуждаем к уступке своей собственности, если это не делается по причине общественной пользы и за справедливое и предварительное возмещение.

Статья 546. Собственность на вещь, как движимую, так и недвижимую, дает право на все, что эта вещь производит, и на то, что естественно или искусственно соединяется с этой вещью в качестве принадлежности. Это право называется «правом присоединения».

Статья 552. Собственность на землю включает в себя собственность на то, что находится сверху, и на то, что находится снизу.

Собственник может делать всякого рода насаждения и возводить постройки по своему усмотрению, за теми исключениями, которые установлены в титуле «О сервитутах и земельных повинностях».

Он может делать под землей сооружения и рыть землю по своему усмотрению, извлекать из-под земли всякого рода произведения, которые там окажутся, с соблюдением ограничений, вытекающих из законов и регламентов о рудниках и из законов и регламентов, касающихся общественной безопасности.

О договорах или о договорных обязательствах.

Статья 1101. Договор есть соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязываются перед другим лицом или перед несколькими другими лицами дать что-либо, сделать что-либо или не делать что-либо.

Статья 1108. Четыре условия являются существенными для действительности соглашения:

согласие стороны, которая обязывается;

способность заключить договор;

определенные предмет, составляющий содержание обязанности;

дозволенное основание обязательства.

Статья 1109. Нет действительного согласия, если согласие было дано лишь вследствие заблуждения или если оно было исторгнуто насилием, или достигнуто обманом.

Статья 1115. Договор не может быть оспорен по причине насилия, если, после того как насилие прекратилось, этот договор был одобрен или прямо, или молчаливо, или посредством пропуска срока установленного законом для предъявления требования о восстановлении.

Статья 1118. Убыточность опорочивает соглашение, содержащиеся лишь в некоторых договорах или заключенные некоторыми лицами.

Статья 1123. Всякое лицо может заключить договоры, если оно не объявлено неспособным в силу закона.

Статья 1124. Неспособными к заключению договора являются:

несовершеннолетние;

лица лишенные дееспособности;

замужние женщины в случаях, указанных в законе;

и вообще все те, кому закон запрещает некоторые договоры.

Статья 1125. Несовершеннолетний, лицо, лишённое дееспособности, и незамужняя женщина могут оспаривать по причине своей неспособности взятые ими обязательства лишь в случаях, предусмотренных законом.

Статья 1126. Предметом договора является то, что одна сторона обязуется дать, или то, что одна сторона обязуется сделать, или чего она обязуется не делать.

Статья 1131. Обязательство, не имеющее основания или имеющее ложное основание, или имеющее недозволенное основание, не может получить никакой силы.

Статья 1133. Основание является недозволенным, когда оно запрещено законом, когда оно противно добрым нравам или публичному порядку.

Статья 1134. Соглашения, законно заключенные, занимают место закона для тех, кто их заключил.

Они могут быть отменены лишь по взаимному согласию сторон или по причинам, в силу которых закон разрешает отмену (обязательства). Они должны быть выполнены добросовестно.

Статья 1135. Соглашения обязывают не только к тому, что в них выражено, но и ко всем последствиям, которые справедливость, обычай или закон связывают с этим обязательством, в соответствии с его природой.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ,

Статья 1183. Каждый ответственен за ущерб, который он причинил не только своим действием, но также своей небрежностью или неосторожностью.

О ПРОДАЖЕ.

Статья 1582. Продажа есть соглашение, в силу которого один обязуется предоставить вещь, а другой - оплатить ее.

Статья 1589. Обещание продать равносильно продаже, если имеется взаимное соглашение обеих сторон о вещи и о цене.

ГЕРМАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ.

Создание в 1871 г. единой Германии не повлекло за собой создание единой правовой системы. Объясняется это особенностями социально-экономического и политического развития. Низкий уровень торгового оборота, невысокая интенсивность экономических связей между отдельными частями Германии были причиной того, что не только юнкерство стремилось сохранить старое законодательство, но и некоторые группы буржуазии не возражали против этого. Наряду с буржуазией наиболее прогрессивные юристы выступали за создание единого гражданского кодекса.

Разработка тянулась долгие годы и лишь в 1896 году проект был утвержден и только в январе 1900 года вступил в законную силу.

Германское гражданское уложение базируется в значительной степени на римском праве. Кодекс построен по так называемой «пандектной» системе. В соответствии с ней общие для всех институтов нормы содержаться в общей части (первой книге). Кодекс содержит еще четыре книги: вторая посвящена обязательственным отношениям, третья - вещному, четвертая - семейному и пятая - наследственному праву.

Отличительными чертами ГГУ являются отсутствие общих юридических определений, параграфы кодекса очень подробны и носят описательный характер, содержат множество специальных юридических терминов. Наиболее характерной чертой является наличие «каучуковых» параграфов, содержащих ссылки на такие понятия как «добрая совесть», добрые нравы», имеющие моральное, а не правовое содержание.

По своей сущности ГГУ это буржуазный кодекс, причем он утверждает более высокий уровень развития капиталистических отношений, чем Кодекс Наполеона. И в тоже время ряд статей ГГУ несёт на себе следы компромисса, заключенного между буржуазией и юнкерством, и защищает интересы последнего.

Субъекты гражданских правоотношений.

Правоспособность физических лиц базируется на принципе юридического равенства. Однако существует ограниченная правоспособность женщин. Отличительная черта кодекса - признание в качестве субъекта гражданского права юридического лица. ГГУ называет два вида юридического лица: ферейны (общества, союзы) и учреждения. Ферейны союзы лиц, с которыми входящие в их состав лица связаны членскими правами и обязанностями.

ГГУ признает за юридическими лицами весьма широкую правоспособность, вместе с тем государство оставляет за собой право контроля за деятельностью юр. лиц и может лишить их правоспособности.

Среди субъектов гражданских правоотношений ГГУ называет неправоспособные общества. Под ними понимались объединения, которые, обладая отдельными чертами юридических лиц, не отвечали всем установленным для них требованиям и не признавались таковыми. Это были рабочие союзы.

Вещное право. ГГУ делит все вещи на земельные участки и движимые вещи. Движимостью считается все, что не является земельным участком и его принадлежностью, прочно связанной с почвой (пар. 94). ГГУ - первый гражданский кодекс, содержащий многочисленные положения о праве собственности на движимые вещи, в частности, ценные бумаги, что связано с возрастанием их роли в гражданском обороте.

ГГУ называет целый ряд вещных прав: право собственности, владение, пользование чужими вещами (земельные сервитуты, личные сервитуты, узуфрукт, право застройки), право на получение известной ценности из чужой вещи (залог движимости, ипотека недвижимости) и т. п.

Основным вещным правом является право собственности. ГГУ, как и кодекс Наполеона, не дает определения этого вещного права, но в параграфе 903 раскрывается его содержание следующим образом:

Собственник вещи может обращаться с вещью по своему усмотрению и исключать других от всякого воздействия на нее.

Похоже на французское понятие. Таким образом, ГГУ подчеркивает начало свободы частной собственности.

Как и французский кодекс ГГУ признает собственника земельного участка также и собственником недр земли и воздушного пространства над участком (развитие воздухоплавания и телеграфа).

Интересы юнкерства защищают статьи кодекса, в частности те, которые определяют порядок перехода права собственности. Если речь идет о движимости, то право собственности возникает с момента передачи вещи. Отчуждение права собственности на недвижимость осуществляется публично, путем записи в поземельные книги. Это свидетельствует и о помещичьей направленности ГГУ.

По сравнению с кодексом Наполеона, ГГУ значительное внимание уделяет вещному праву - владение. Кроме того, характерной для ГГУ чертой является само понятие владения, отличное от римского и французского.

В ГГУ дается довольно полное определение обязательства:

В силу обязательства кредитор управомочен требовать от должника предоставления, Предоставление может состоять также в воздержании.

Договоры являются наиболее распространенными способами возникновения обязательственных правоотношений. В отличие от кодекса Наполеона ГГУ не дает определения договора. Однако исходя из положений пар. 145, 241 можно определить существенные черты договора, которые сводятся к следующему. Договор понимается как юридическая связь, установленная между несколькими лицами; содержанием договора может быть как положительное действие, так и воздержание от такового.

Договорные отношения по ГГУ строятся на принципе свободы договора. Предоставляя частным лицам большую свободу по установлению договорных обязательств, кодекс устанавливает немногочисленные законные условия их действительности. При этом круг лиц, способных заключить договор, шире, чем по кодексу Наполеона. Это объясняется вовлечением в сферу капиталистического производства значительных слоев населения (детей, женщин). Полностью недееспособными ГГУ признает лишь лиц, не достигших 7-летнего возраста.

Характерной особенностью ГГУ в вопросе об обязательных условиях действительности договоров является признание главного значения за волеизъявлением сторон (т. е. внешним выражением воли). Это объясняется желанием придать договорным связям стабильность. Поэтому оспаривание сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, допускается лишь в течение года, под влиянием заблуждения - немедленно.

ГГУ допускает корректировку принципа свободы договора с помощью уже упомянутых выше социально-этических критериев «доброй совести», «добрых нравов». Судебным органам предоставлены широкие полномочия по толкованию договорных правоотношений, вплоть до признания их недействительными.

Особенностью ГГУ является существование абстрактных обязательств, не допускавшихся кодексом Наполеона. Вид договора определен в пар. 780 ГГУ как «договор, по которому должник обещает удовлетворение с тем, чтобы обещание послужило самостоятельным основанием обязательства». Таким образом предметом договора является само обещание, облаченное в письменную форму (вексель, чек). Основание заключения такого договора и выдачи обязательства значения не имеет; обещание уплаты долга носит отвлеченный характер, что допускает возможность переуступки таких обязательств.

В качестве основания возникновения обязательств ГГУ признает деликты (гражданские правонарушения), причем этому виду обязательств уделяется в кодексе значительное место. По общему правилу ответственность несет лицо, виновное в причинении вреда. ГГУ не признает имущественного возмещения неимущественного вреда.

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ И АНГЛОСАКСОНСКАЯ СИСТЕМЫ ПРАВА.

С победой буржуазных революций утверждались новые общественные отношения. Это повлекло за собой становление нового, буржуазного права. Сохраняя некоторую преемственность с феодальными правовыми системами, буржуазное право, формировалось на принципах единства закона, юридического равенства, законности, свободы.

Проблема унификации права являлась важнейшей проблемой буржуазных революций. Множественность правовых систем при феодализме препятствовала развитию торговли и установлению неограниченной частной собственности. Поэтому задачей всякой буржуазной революции являлось установление единого для всей страны права. Только после упрочения буржуазии у власти стали складываться единые национальные системы.

В буржуазном обществе огромную роль играет договор. На договорных началах строятся отношения между предпринимателями и рабочими, договор лежит в основе семейных отношений. Предпосылкой заключения любого договора является юридическое равенство лично свободных людей и всеобщая правоспособность.

С принципом юридического равенства тесно связан принцип законности. Юридическое равенство означает не только равные права, но и равные для всех обязанности, равную ответственность перед законом. Правомерное поведение всех граждан и юридических лиц - одно из проявлений законности.

Важным принципом буржуазного права является свобода, понимаемая очень широко. Буржуазное государство провозглашает политические свободы как основу своего общественного строя. Развитие предпринимательства обеспечивается свободой частной собственности, свободой договора.

Несмотря на многообразие правовых систем, их можно свести к двум основным группам.

Первую группу составляют правовые системы стран континентальной Европы и тех государств, которые их восприняли. Системы характеризуются делением права на частное и публичное. Частное право защищает интересы частных лиц от преступных посягательств как со стороны отдельных граждан, так и со стороны государства. К частному праву относятся такие отрасли, как гражданское, семейное, торговое.

Публичное право определяет порядок организации и деятельности органов власти и управления и защищает интересы всего общества и государства от любых посягательств. Понятие публичного права включает в себя право конституционное, административное, международное, уголовное, процессуальное.

Континентальные правовые системы четко разграничивают право материальное и процессуальное. Основным источником права является закон, который устанавливает общие правила поведения и правовые принципы. Суд в этих странах не занимается нормоустанавливающей деятельностью, а лишь применяет правовые нормы к конкретным случаям. Еще одна особенность эти систем - широкое распространение кодификации как материального, так и процессуального права.

Англосаксонские правовые системы базируются на общем праве Англии XII и XII в. в. Эти правовые системы не знают деления права на частное и публичное. В них отсутствует строгое разграничение материального и процессуального права. Структурно не выделены отрасли права. Не знают они и кодификации.

Основным источником права в этих странах является судебный прецедент, который считается обязательным для всех судов при рассмотрении аналогичных дел. Суд творит право, но создает не общие, а казуистические нормы, то есть правила для решения конкретного дела. В англосаксонских странах понятие право и закон не совпадают. Значительную роль в качестве источников права в этих странах играют обычаи и конституционные соглашения. Англосаксонскому праву свойственны особая терминология, наличие ряда институтов, не встречающихся в других странах.

СИСТЕМА АНГЛИЙСКОГО БУРЖУАЗНОГО ПРАВА.

Право Англии обладает большим своеобразием, что обусловлено историей его развития. Ранее развитие промышленности и торговли привели к тому, что в течение многих веков юристы и судьи не испытывали на себе значительного влияния законодательства других стран и самостоятельно творили право своей страны. И римское право, и континентальная юридическая доктрина мало отразились на английском праве. Отсюда вытекает своеобразие английских правовых институтов.

Значительной особенностью английского права является его архаизм.

Источники права. Англия не имеет кодифицированного законодательства. Её частное право в значительной мере развивалось в форме судебного прецедентного права. Прецедентное право состоит из двух частей: общего права и права справедливости.

Следует отметить, что Прецедентное право никогда не имело и не имеет для судьи безусловно обязательной силы. В некоторых случаях судья может вынести новое по своему содержанию решение. Это обстоятельство придает прецедентному праву гибкость, и вместе с тем, характер некоторой неопределенности, так как от судьи зависит избрать тот или иной из множества имеющихся прецедентов и истолковать его по-своему.

Одним из основных источников права является ЗАКОН. С XIII в. Было издано множество законов, не приведенных в какую-либо систему. Многие старые законы действуют до настоящего времени, но с помощью судов их содержание коренным образом изменилось.

Гражданское право. Признает в качестве субъектов гражданского права как граждан, так и юридических лиц. Есть категории лиц, правоспособность которых ограничена (замужние женщины, иностранцы). Что касается юридических лиц, то в Англии, в отличие от других стран, широкое применение имеют юридические лица, базирующиеся на использовании института доверительной собственности. Долгое время не считались юридическим лицом товарищества.

Вещное право. Один из основных разделов буржуазного гражданского права. Трактуется наиболее широко, так как к вещам относят также некоторые абсолютные права: права автора, изобретателя и т. п. Поэтому иногда бывает невозможно разграничить вещные и обязательственные права.

Своеобразно отличается классификация вещей. Английское право не знало деления вещей на движимые и недвижимые. Сложилось деление на реальные и персональные вещи. К реальным относят - земли, растения, здания, документы, устанавливающие право на участки и предметы, связанные с землей.

Персональные вещи включали в себя прочие предметы и права и делились на два вида объектов:

вещи находящиеся во владении, телесные вещи;

иски - права, не имеющие вещественного субстрата (авторское право, патентное право и т. п.).

В современном праве используются понятия движимого и недвижимого имущества. Система вещных прав отличается большой неопределенностью. Многие понятия до сих пор несут на себе печать эпохи феодализма.

Все вещные права в Англии рассматриваются как разновидности права собственности. Среди видов вещных прав выделяют: вещное право аренды недвижимости в различных формах; сервитуты, в том числе личные; доверительную собственность; разнообразные обеспечительные вещные права (ипотека).

До сих пор вся земля в Англии признается собственностью короля, а отдельные лица рассматриваются как держатели земли. Однако это право ничем не отличается по своему содержанию от права собственности: оно является бессрочным и устанавливает возможность пользоваться участком и отчуждать его без какого-либо разрешения.

Оригинальным институтом английского права является доверительная собственность (траст). Эта такая форма собственности, при которой одно лицо (доверительный собственник) управляет, распоряжается имуществом, переданным ему другим лицом (учредителем) в пользу третьих лиц (бенефициантов). Институт доверительной собственности применяется: для охраны имущественных интересов недееспособных, для оформления отношений, возникающих в связи с созданием благотворительных фондов.

Обязательственное право. В Англии нет общего понятия обязательства. Отдельными подотраслями гражданского права являются договорное право и обязательства, возникающие из правонарушения. Характерными чертами английского договорного права являются - требование точного определения прав и обязанностей сторон, требование от должника полного и добросовестного выполнения им его обязательств.

Большое значение в Англии имеет договор аренды земли. Право защищает при этом интересы земельных собственников, и не дает арендатору никакой гарантии защиты его интересов. Арендная плата устанавливается по соглашению сторон, то есть фактически по усмотрению землевладельца.

(((